телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАВсе для ремонта, строительства. Инструменты -30% Рыбалка -30% Товары для животных -30%

все разделыраздел:Законодательство и правоподраздел:Римское право

Наследование по римскому праву

найти похожие
найти еще

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Период, когда фидеикомисс мог быть способом универсального правопреемства (если наследодатель поручал передать наследственную массу третьему лицу – res i u io heredi a is) длился недолго (SC rebellia um в 56 г. н.э. – SC Pegasia um в 75 г.н.э.) и не противоречит квалификации этого института как successio si guiaris, поскольку переход долговых обязательств на фидеикомиссария обеспечивался искусственным позитивно-правовым вмешательством. Различие в предмете наследственного права универсального и сингулярного правопреемства определяет структуру наследования. Универсальное преемство осуществляется (как по цивильному, так и по преторскому праву) либо по завещанию – ex es ame o, либо без него – ab i es a o, а также вопреки завещанию - bo orum possessio co ra abulas. Право на наследование становится правовым требованием (приобретённым правом) – ius successio is с момента открытия наследства и призвания наследника к наследованию. Открытие наследства (dela io heredi a is) – юридический факт, эффект которого состоит в возникновении у наследника возможности принять наследство. Возникает своеобразная юридическая ситуация, когда права de cuius (наследодателя) лишены субъекта, но существует потенциальный преемник (heres) в пользу которого открылось наследство. Если лицо, в пользу которого открылось наследство, умрёт до его принятия, наследство становится вакантным. Постепенно складывается институт наследственной трансмиссии, ra smissio dela io is, т.е. переход права принять наследство к наследникам лица, призванного к наследованию, но не успевшего до смерти осуществить adi io heredi a is. Объектом универсального правоприемства mor is causa является юридическая ситуация de cuius во всей своей полноте: по наследству не переходят только строго личные требования из обязательств или правонарушений – те, что защищены штрафными исками (ac io es poe ales). Этот совокупный объект частного права – u iversi as, u iversum ius – называется наследственной массой. Однако в римском праве эффект наследования был несколько шире, чем переход прав и обязанностей покойного, и включал также те отношения, которые не могут быть предметом гражданского оборота, например sacra familiares – семейные святыни и священнодействия. Это явление связано с той стадией в развитии римского права, когда преемство mor is causa было внутренним делом агнатической патриархальной семьи (familia) и лишь частично учитывалось позитивным правом гражданской общины (civi as). Объектом правопреемства была сама роль домовладыки, позиция которого в семье характеризуется как po es as и определяется через объект власти – familia. Содержание преемства в патриархальной семье выражается как «familiam habere» - овладение титулом po es as, т.е. воспринимался во внесемейных отношениях как полноправный индивид (perso a sui iuris – лицо своего права, подчинённый себе самому, своей власти и собственному праву). Статусный эффект преемства дополнялся имущественный аспектом (поскольку только домовладыка почитался субъектом всех прав и обязанностей familia), и неимущественным – на главу семейства ложился долг заботы и обеспечения семьи и продолжения семейного культа.

Со временем, когда центумвиральный суд отпал, а ex raordi aria cog i io стала нормальной формой гражданского процесса, такая жалоба – querela i officiosi es ame i стала единственным средством защиты интересов ближайших наследников. Querela i officiosi es ame i могла быть предъявлена нисходящими и восходящими завещателя, а также его братьями и сёстрами, если им была предпочтена perso a urpis (c умалённой гражданской правоспособностью). Для того, чтобы завещание не было опорочено, каждому из необходимых наследников должно быть оставлено не менее ј того, что ему причиталось при наследовании по закону. Эта доля, por io debi a могла быть оставлена не только путём назначения наследником в ней, но и путём установления легата. Если por io debi a не была назначена, то обойдённый наследник мог требовать выдачи ему этой por io, а того, что ему причиталось бы при наследовании по закону. Юстиниан в новелле 18 повысил размер por io debi a до Ѕ доли, которая причиталась бы каждому данному наследнику; если эта доля была меньше ј всего наследства, и до 1/3, если доля была больше. Кроме того, было установлено, что только полное устранение от наследства необходимого наследника влекло за собой право предъявить querela i officiosi es ame i. Если же оставленное наследственное имущество данному наследнику было меньше его por io debi a, то наследник имел право требовать увеличения его доли до размеров por io debi a, но не уничтожения завещания. Ввиду сложности правил о необходимом наследовании, Юстиниан сделал попытку их упростить: согласно новелле 118 необходимыми наследниками стали признаваться восходящие и нисходящие: por io debi a могла предоставляться необходимым наследникам в любой форме, например в форме дарения при жизни наследодателя. Однако в какой-либо части por io debi a они должны были назначаться наследниками. Этот институт наследования мог принести существенную выгоду необходимому наследнику, когда действовало ius adcresce di (перераспределении наследственной доли умершего наследника до принятия наследства ил отказа от наследства). Наследственная трансмиссия Институт наследственной трансмиссии ( ra smissio dela io is) сложился в постклассическую эпоху. До этого действовало правило – если лицо, в пользу которого открылось наследство, умрёт, то наследство становится вакантным. В случае сонаследования вакантная доля отходила к другим наследникам по ius adcresce di. В постклассическую эпоху было сделано исключение в случае, когда наследником был умерший до достижения годовалого возраста младенец, тогда право принять наследство переходило к отцу младенца ( ra smissio ex capi e i fa iae). При Феодосии II был предусмотрен переход наследственных прав от лица, назначенного наследником его восходящим родственником и умершего до того, как было вскрыто завещание, к его нисходящим (ex iure sa gui is) – ra smissio heodosia a. Наконец, Юстиниан установил, что наследники лица, умершего, но не успевшего принять наследство, могут принять его в течение года с того момента, как умершему наследнику поступило известие об открытии наследства в его пользу ( ra smissio Ius i ia ea).

Наследственное имущество может быть подвергнуто порче со стороны третьих лиц, в результате чего в составе наследственной массы возникнет требование ex delic o; возможно ведение дел наследства третьим лицом – ego iorum ges io; наконец, в составе наследства могла быть доля в общей собственности на какую-либо вещь (commu io i cide s), так что в отношении её продолжалось приобретение прав и обязанностей. Так что насущая необходимость в определённом порядке обращения с имуществом, входящим в состав наследства и не исключённых из гражданского оборота существовала. По мнению Юлиана, получившему широкое признание, heredi is iace s воплощала лицо наследодателя – perso a defu c i. Формы принятия наследства и специфика необходимого преемства. Как уже было указано, наследство открывается в пользу определённых лиц, действия которых по принятию наследства (ac io heredi a is) приводят к тому, что права наследодателя обретают нового субъекта и ситуация наследования исчерпывается. Классические юристы именуют его «heres» для того, чтобы указать лицо, ответственное по долгам наследодателя, тогда как наследственных прав у него уже нет. Главной заботой юридической практики в этом случае были именно обязательства наследодателя, преемник которого обязывался их исполнить, и, следовательно, гарантировал непрерывность гражданского оборота. Из этих же соображений быт учреждён и, позднее закреплён институт необходимого наследования. Добровольный же наследник самостоятельно и без государственного законодательного принуждения принимал на себя обязанность исполнить обязательства наследодателя и соответственно принимал наследство, как совокупность вещей и прав, отягощённую обязательством. Чтобы стать преемником (heres в смысле domi us), добровольный наследник должен был принять наследство. Adi io heredi a is осуществлялось либо посредством торжественного заявления о принятии – cre io, либо путём pro herede ges io – конклюдентного поведения, выражающего намерение принять наследство. Это могло быть, например, выраженное желание оплатить долги наследодателя, произвести за свой счёт некоторые необходимые действия – сбор урожая, включённого в наследственную массу или обработку плодов. Если наследодатель специально не предписывал наследнику совершить cre io (обычно с указание срока), то наследник имел свободный выбор между двумя формами. Cre io выходит из употребления к концу классической эпохи и формально отменяется в 407 г. Pro herede ges io отныне включает в себя заявление о принятии наследства. Изначально действия в качестве наследника предполагали распорядительную активность, направленную на наследственные вещи, т.е. демонстрацию полномочий pa ria po es as нового домовладыки. В архаическом периоде pro herede gerere понимали как pro domi o gerere (действовать в качестве господина). Таким образом сказывалось оригинальное значение heres как добровольного претендента на роль домовладыки, в отличие от преемника из подвластных, вступавшего на место домовладыки (successio i locum) без завещания (ab i es a o) автоматически (ipso iure) в момент смерти наследодателя (de ciuis).

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Энциклопедический словарь

К концу своего развития римское право отчасти подчиняет своему надзору семейную власть и вырабатывают определенные формы имущественных отношений между родителями и детыми, мужем и женой. Современное право точно и детально регулирует всю область семейного права. Порядок наследования определяется законом; частная воля завещателя ограничена строем форм обладания, а также обязательной долей и т. д. Даже право обязательственное, дающее наибольший простор частной воле и в области создания форм отношений, и в области вытекающих из них частных правомочий, стремится подчинить частную волю объективным указаниям закона, направленным к защите личности от эксплуатации ее под прикрытием свободы соглашения. По ст. 138 общегерм. улож., "С., нарушающая правила нравственности, ничтожна. Ничтожна в особенности С., по которой одно лицо, пользуясь нуждой, легкомыслием или неопытностью другого, взамен каких-либо услуг с своей стороны, выговаривает или заставляет предоставить себе или третьему лицу имущественную выгоду, размеры которой настолько превосходят ценность услуг, что выгода, при данных обстоятельствах дела, представляется явно несоразмерной оказанным услугам". По ст. 343 того же уложения, "если подлежащая уплате неустойка несоразмерно велика, то по просьбе должника она может быть уменьшена до соответствующих размеров судебным решением"

скачать реферат Конспект лекций по Римскому праву

Наследование универсально: наследник принимает все права и обязательства, входящие в состав наследства. Римское право знало, однако, и так называемые сингулярное преемство, т.е. предоставление наследнику отдельных прав (так называемые легаты или отказы). В процессе наследования важно различать два момента времени: момент открытия наследства (совпадающий со смертью наследодателя) и момент вступления в наследство (совпадающий со словами или действиями наследника, выражающими волю к принятию наследства). Наследование в Риме было возложено по завещанию или по закону. Завещанием в римском праве признавалось не всякое распоряжение на случай смерти, а лишь то, которое содержало назначение наследника. Такое назначение должно было стоять в начале завещания. Конечно, в завещании могли быть и другие пункты: могли содержаться легаты (отказы), назначаться опекуны к малолетним наследникам и т.д. Завещание – это сделка односторонняя, так как оно выражает волю только одной стороны – завещателя (наследодателя). Для того, чтобы завещание было, признано действительным, требовался ряд условий: 1) завещатель не должен был быть недееспособным (т.е. душевнобольным, лицом, признанным бесчестным и т.д.); 2) для составления завещания требовалось присутствие семи свидетелей, независимо от того, было завещание письменным или устным; 3) назначение наследника должно было быть сделано лично самим завещателем, притом ясно и точно; 4) наследником мог быть назначен лишь тот, кто был способен стать в настоящий момент или по истечении времени наследником (наследниками, например, не могли стать лица, которые еще не были зачаты в момент смерти завещателя).

Гидромассажная ванночка для ног (арт. ATH-6411 blue).
Характеристики: - Расслабляющий и оздоровительный массаж. - Мощный компрессор для водно-пузырькового массажа. - 3 сменные насадки. -
1368 руб
Раздел: Прочее
Корзина для белья "Виолетта" (30 литров).
Корзина для белья решит проблему хранения большого количества грязного белья. Благодаря своей прямоугольной форме она может быть легко
396 руб
Раздел: Корзины для белья
Головоломка Кубик Рубика "3х3".
Головоломка Кубик Рубика "3х3" - это: - Улучшенный механизм на базе шара, кубик крутится плавнее, мягче и при этом точнее.
1048 руб
Раздел: Головоломки
 О недугах сильных мира сего (Властелины мира глазами невролога)

Всеобщий отпор герцогу, поддерживаемый придворными интригами и настроениями в Чехии, особенно со стороны Зденека Попела из Лобковиц, Вильгельма Славаты и других католических дворян достиг своего апогея в 1630 году на имперском сейме в Регенсбурге. Здесь император потребовал от имперских курфюрстов избрать его сына Фердинанда (Третьего) королем римским. (Право наследования в землях Короны чешской и в Венгрии было уже подстраховано Обновленным земским уставом от 1627 года, ограничивающим права сословий в выборах государя.) Курфюрсты согласны, но в унисон предъявляют собственное требование -- смещение Валленштейна. Фердинанд принимает его, поскольку как для монарха, так и для подданного пословица о том, что "своя рубашка ближе к телу" звучит одинаково. Последние годы (1630--1634), бесспорно, относятся к самым странным и самым противоречивым в жизни Альбрехта из Валленштейна. Именно они больше всего привлекают внимание его биографов и толкователей. По мнению всех, это годы предательства, упадка и растления личности герцога

скачать реферат Шпоры по римскому праву

Правовое положение латинов. 18. Правовое положение колонов. 19. Правовое положение рабов. 20. Понятие дееспособности. Опека и попечительство. 21. Юридические лица в римском праве. 22. Общий строй римской семьи. Агнатическое и когнатическое родство. 23. Правовые отношение между супругами. Брак. Заключение и прекращение. 24. Правовые отношения родителей и детей. 25. Общее учение о вещах. Виды вещей. 26. Понятие и виды владения. Приобретение, прекращение и защита владения. 27. Понятие и виды права собственности. Способы приобретения права собственности. 28. Защита права собственности. 29.Понятие и виды сервитутов. Их приобретение, прекращение и защита. 30. Эмфитевзис и суперфиций. 31. Общее учение об обязательствах: понятие, содержание, предмет, стороны, основания возникновения. Натуральные обязательства. 32. Классификация обязательств. 33. Множественность лиц в обязательстве. 34. Исполнение обязательства. Просрочка исполнения и ее последствия. 35. Способы прекращения обязательств. 36. Понятие и способы обеспечения обязательств. 37. Ответственность должника за неисполнение обязательств. Вина и ее формы. Способы возмещения убытков. 38. Понятие и виды договоров. 39. Воля и волеизъявление в договоре. Пороки воли. 40. Условия и срок в договоре. 41. Вербальные контракты. 42. Литтеральные контракты. 43. Реальные контракты. 44. Консенсуальные контракты. 45. Безымянные контракты. 46. Пакты. 47. Обязательства как бы из договоров. 48. Понятие и виды деликтов. 49. Обязательства как бы из деликтов. 50. Понятие и виды наследования. 51. Наследование по завещанию. 52. Наследование по закону. 53. Необходимое наследование. 54. Принятие наследства. 55. Легаты и фидеокомиссы.

 Основные правовые системы современности

Прежде всего очень трудно описывать их, пользуясь терминами европейского словаря. Его применение, использование конструкций западного права ведут лишь к полной деформации понятий обычного права. Это особенно отчетливо видно на примере семейного права. Африканская семья отлична от западной, в ней по-иному построены отношения родства. Приданое в Африке не имеет ничего общего с приданым по мусульманскому праву, а тем более римскому праву. Порядок наследования определяется правилами, которые мы нередко почти не понимаем. Идея о том, что индивид может быть собственником земли, противоречит укоренившимся у жителя Африки представлениям. Точно так же трудно установить, в какой мере обычай, о котором рассказано в устной форме, действительно соответствует действующему обычаю, и в особенности обычаю, применяемому судами. Рассказчик часто искажает обычай либо потому, что подстраивается под заданный вопрос и не хочет противоречить спрашивающему, либо потому, что хочет представить свою общину более цивилизованной, чем она есть на самом деле

скачать реферат Понятие правоспособности, её статусы и изменения

Основания capi is demi u io были различны для разных ее степеней. Capi is demi u io maxima была следствием оснований возникновения рабства. Следует, однако, помнить, что pos limi ium устранял действие capi is demi u io maxima в случаях, когда взятый в плен римлянин возвращался на территорию римского государства. В тех же случаях, когда он умирал в плену, его считали в силу фикции, введенной lex Cor elia (законом неизвестного времени издания), умершим в самый момент пленения, и наследование после него регулировалось общими правилами римского права. Б) Основания capi is demi u io. Основаниями capi is demi u io media были все указанные выше основания утраты римского гражданства. Основаниями capi is demi u io mi ima были обстоятельства, порывавшие старые и устанавливавшие новые семейные связи. Сюда относились обстоятельства, вследствие которых perso a sui iuris стaновилась perso a alie i iuris: вступление женщины sui iuris в брак cum ma u, arroga io, узаконение. Сюда же относились обстоятельства, в силу которых лицо a1ie i iuris переходило из-под одной семейной власти под другую: вступление дочери i pa ria po es a e в брак cum ma u , adop io, также переход i ma cipium (в кабалу).

скачать реферат Развитие римской полисной морали

Родовые связи оказались, по сути, вытеснены иными формами отношений. Так, принадлежность к тому или иному роду долгое время являлась условием и гарантией полноправности гражданства, теперь же римским гражданином мог быть человек, обладающий тремя главными состояниями: s a us liber a is, s a is, civi a is, familia, но уже не ge is. Родовые отношения еще долго принимались в расчет в римском праве (родичи, в частности, имели право на наследование имущества), но основной структурной единицей civi as выступала уже familia, а не ge s (род). Что касается куриатных отношений, то они сохранялись еще довольно долгое время; куриатная, или гражданская, организа- ция римской общины протлвостояла центуриатно-военной органи- зации civi as (или собственно рорulus Roma us - «народу рим- скому»). Но в самих куриях власть все более захватывала ро- доплеменная знать, и потому курнатные связи постепенно поте- ряли характер равноправных отношений. Собственно, именно в целях борьбы с племенной аристократией Сервий Туллий и про- вел свои реформы (по крайней мере, в памдти потомков он за- печатлелся как «народный царь»).

скачать реферат История государства и права зарубежных стран (полный курс)

Значительную свободу женщины, в том числе право на раздел свое имущество. В. Безграничную власть мужа. С. Лишал женщину права наследования. D. Фактическое совместное проживание, без каких - либо юридических последствий (право наследования и т. п. ). 22. Доминанты в Древнем Риме. А. Период в истории Римской империи. В. Еще одно название сената. С. Государственный чиновник. D. Государственный Совет 23. «реке» в Древнем Риме. А.Титул первых царей. В. Сборщик налогов. С. Судья. D. Стражник. 24. Какие из перечисленных видов наследования отмечены в Законах Хаммурапи?А. Наследование по праву (закону). В. Наследование по праву (закону) и завещанию. С. Наследование по жребию. D. Наследование по завещанию. 25. Если в драке человек сломает другому человеку руку то по законам Хаммурапи. А. Ему так же должны сломать руку. В. Он должен оплатить врача и подвергнуться тюремному заключению. С. Должен заплатить штраф и вызвать врача. D. Он должен заплатить штраф. 26. Вина неловека. совершившего продажу, увеличивается максимально, если он принадлежал к варне А. Шудр. В. Кшатрии. С. Ваишиев. D. Брахманов. 27. Какие из указанных ниже групп городов располагались на территории Греции? А.

скачать реферат Наследование по римскому праву

Что же касается наследования по закону, то в силу указанного обстоятельства круг законных наследников первоначально определялся по признаку агнатского, родства. Родство по крови (когнатское), как основание для наследования по закону, впервые получило признание в преторском праве и окончательно восторжествовало в императорском законодательстве. Подобно тому, как в области права собственности в римском праве, наряду с цивильной собственностью, сложилась в преторском эдикте так называемая бонитарная собственность, и лишь в праве Юстиниана произошла унификация права собственности, так и в области наследования, наряду с цивильной heredi as, установилась преторская bо о-rum possessio. Разложение агнатской семьи, ослабление отцовской власти, явившиеся следствием изменения производственных отношений и всего социально-экономического строя, приводило к тому, что передача наследства лицам, увязанным с наследодателем лишь агнатскими отношениями, минуя самых близких кровных родственников, но утративших агнатскую связь (например, эманципированные дети), стала признаваться несправедливой.

Развивающая игра "Магнитные истории. В гостях у сказки".
Четыре сказки, четыре смены декораций, четыре комплекта сказочных героев! Настоящий игровой сборник "Русские народные сказки"
453 руб
Раздел: Магнитный театр
Пазл "Лесные животные".
Пазлы Ларсен - это прежде всего обучающие пазлы. На красочной картинке пазла изображены животные на лесной полянке. Собирая пазл, малыш
548 руб
Раздел: Пазлы (5-53 элементов)
Шкатулка для ювелирных украшений "Чайная роза" 17,5x17,5x9,5 см.
Шкатулка настольная. Размеры: 17,5x17,5x9,5 см. Материал: картон.
777 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
скачать реферат Сущность и назначение права

1. Определение права. Право принадлежит к числу не только наиболее важных, но и наиболее сложных общественных явлений. Пытаясь понять, что такое право и какова его роль в жизни общества, ещё римские юристы обращали внимание на то, что право не исчерпывается одним каким-либо признаком или значением. Право, писал один из них, употребляется в нескольких смыслах: во-первых, право означает то, что “всегда является справедливым и добрым”, - это естественное право; во-вторых право означает то, что “полезно всем и многим в каком-либо государстве”, - это цивильное (гражданское) право. По мере развития общества и государства у людей, естественно, менялось и представление о праве, однако изначальные основы, хотя и в “модернизированном” виде, но сохранились. Многие институты римского права (такие, как право собственности, наследованная, купли-продажи и другие) постоянно использовались и используются при разработке гражданских кодексов и иных нормативно-правовых актов в других странах. Сущность и назначение права. Что такое “истинный закон” ? – вопрошал Цицерон. И тут же отвечал, соотнося право не только со справедливостью и добром, но с самой природой, естественным бытием человека, что – это “разумное положение, соответствующее природе, распространяющееся на всех людей, постоянное, вечное, которое призывает к исполнению долга.” Право, по Цицерону, устанавливая те или иные ограничения и запреты, “запрещая, от преступления отпугивает; однако оно ничего, когда это не нужно, не приказывает честным людям и не запрещает им и не воздействует на бесчестных, приказывая им что- либо или запрещая”.

скачать реферат Основные понятия и принципы права

В первую очередь это касается таких правовых институтов как право собственности, наследования, купли- продажи и многих других. Чтобы убедиться в этом, достаточно сказать, что знаменитый Кодекс Наполеона или гражданский Кодекс Франции 1804 года был подготовлен на основе глубокого изучения и широкого использования римского права. В нем, например, под сильным влиянием принципов и различных институтов римского права особо выделялось право собственности, которое определялось как “право пользоваться и распоряжаться вещами наиболее абсолютным образом, с тем, чтобы пользование не являлось таким, которое запрещено законами или регламентами” (ст. 544). В Кодексе Наполеона закреплялись пути и способы приобретения собственности. Устанавливалось, в частности, что собственность на имущество приобретается и передается путем наследования, путем дарения между живыми или по завещанию и в силу обязательств (ст.711). Следует отметить, что многие институты римского права в качестве своеобразного первоисточника постоянно использовались и используются при разработке гражданских кодексов и иных нормативно-правовых актов и в других странах.

скачать реферат Судебная система древнего Рима

Основными институтами римского частного права являлись право собственности, другие, более ограниченные, права на вещи, обязательства, в том числе договоры, семейные правоотношения и наследование. Как и в наши дни, обязательственные отношения играли колоссальную роль в этой системе. Обязательство было одним из важнейших цивилистических категорий, возникших и развившихся в римском праве и впоследствии рецепированных правопорядками большинства развитых стран. Опираясь на римское право, доктрина в странах романо-германской семьи создали обязательственное право, которое считается центральным разделом гражданского права, главным объектом юридической науки. Содержание обязательств может быть чрезвычайно разнообразно. Оно может состоять из обязанности передать кредитору какую-либо вещь, что-либо сделать или не сделать, или обязанности возместить причиненный вред. Обязательственные отношения возникают из договоров или из других оснований. Многие из них устанавливаются самим законом (алименты по семейному праву) и даже в некоторых случаях возникают из одностороннего действия лица (публичное обещание награды).

скачать реферат Развитие гражданского права

Такое имущество доставалось рыцарским или другим сословным учреждениям и корпорациям, или казне. Наследование по завещанию: завещание в Своде трактуется различно. В Лифляндии и Эстляндии всякое одностороннее распоряжение, сделанное кем-либо на случай своей смерти обо всем своем имуществе или о части его, названо завещанием или объявлением последней воли. В Курляндии завещанием называлось такое объявление последней воли, в котором наследодатель назначал наследника. Объявление же последней воли, в котором наследники не были назначены, но содержались другие распоряжения на случай смерти, называлось кодициллом. В Лифляндии и Эстляндии под кодициллом подразумевалось всякое дополнение к ранее составленному завещанию. Такое разнообразие видов завещательных распоряжений в Своде объясняется тем, что римское право в разных местах Прибалтики было реципировано не в одинаковой мере. По общему принципу Свода завещание могло быть нотариальное или домашнее. Но в городах Лифляндии домашние завещания не признавались, кроме случаев опасности и бедствий.

скачать реферат Семейное право

Правомерность физического наказания жены сохранялось в течении всех средних веков, а в самое раннее время феодализма ни возбранялись ни ее продажа (в Англии), ни даже убийство ее, в особенности за прелюбодеяние. Французский юрист Тирако, в своей книге «О брачных законах», изданной в 1513 году, писал: «Женщина – существо низшее, ее дело повиноваться: так устроила природа. Мужчины должны вступать в брак в 36 лет, женщины – в 18.» Семейные отношения строились на принципе власти мужа и отца, хотя в разное время и в разных местностях эта власть имела различный характер. Так, на севере Франции взаимоотношения между супругами, а также между родителями и детьми были свободнее. Имущественные отношения строились на общности имущества, которым управлял и распоряжался муж как глава семьи. На юге Франции сохранялась римская власть домовладыки, общности имущества не существовало. Муж получал приданное, которым он управлял в течении брака и которое возвращалось жене после смерти мужа. На юге Франции под влиянием римского права было широко распространено наследование по завещанию. На севере свобода завещания была ограничена: завещатель не мог устранять законных наследников.

Таблетки для мытья посуды в посудомоечной машине "Все в одной таблетке", без фосфатов, 30 таблеток.
Таблетки Frau Schmidt Все в 1 являются универсальным решением для Вашей посудомоечной машины и позволяют придать посуде бриллиантовый
338 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Муфты-варежки для коляски Bambola (шерстяной мех + плащевка лайт), темно-синие.
Муфты-варежки на ручку коляски представляют собой 2 варежки, которые подходят для всех типов колясок и очень легко одеваются, защищая Ваши
530 руб
Раздел: Муфты на ручку
Фоторамка "Poster lux black".
Фоторамка из пластика со стеклом. Формат 30х40 см. Материал: пластик. Оформление рамки: стильная пластиковая узкая окантовка, выкрашена в
454 руб
Раздел: Размер 30x40
скачать реферат Юридические факты в механизме правового регулирования

Корни понятия «юридический факт» уходят в глубь истории юридической науки. Еще в римском праве различалось несколько оснований возникновения правоотношений. В Институциях Гая, Юстиниана их четыре: контракт, квази-контракт, деликт и квази-деликт. Позже стали выделять пятое основание - одностороннюю сделку. Упоминаются также сроки, основания заключения брака, основания перехода вещей по наследству и другие юридические факты. Это деление было воспринято Кодексом Наполеона и развито в последующем законодательстве. Общее понятие юридического факта, как и понятие правоотношения, римские юристы не сформулировали. Создание этой категории связано с последующей переработкой, осмыслением и систематическим изложением римского права его позднейшими исследователями. Наибольшее развитие теория юридических фактов получила в гражданском праве. Это вполне объяснимо: набирающий силу капитализм требовал детальной регламентации имущественных отношений: оснований возникновения права собственности, отдельных обязательств, наследования и т.д. На этой основе начинает разрабатываться общее понятие юридического факта.

скачать реферат Гражданский кодекс Франции

ГК Наполеона насчитывал 2281 статью и состоял из вводного титула и 3 книг. Его структура отрази­ла схему построения институций римского права: лица, вещи, наследование и обязательства. Данная структура Кодекса получила в гражданском праве название институционной. Французский гражданский кодекс 1804 г. (ФГК) занимает центральное место в системе наполеоновских кодексов, поскольку им регулируются важ­нейшие экономические отношения капиталистического общества. Этот кодекс наиболее значителен по своему объему (при первоначальном издании в нем насчитывалась 2281 статья), и он же считается наиболее совершенным из совершеннолетний наследник, знавший об убийстве наследо­дателя, но не донесший о нем правосудию. Недонесение об убийстве не является основанием для лише­ния наследства восходящих и нисходящих родственников убийцы, его супруга, братьев и сестер, дядьев, теток, племянников и пле­мянниц, а также ближайших свойственников. Дети недостойного наследника, призываемые к наследству в личном качестве, а не по праву представления, не лишаются на­следства по вине отца. Наследник, признанный недостойным, обязан возвратить все плоды и доходы от наследства, полученные им с момента его от­крытия. Литература. Гражданское и торговое право капиталистических стран./ Под ред. В.П. Мозолина, М.И. Кулагина. - М.: Высшая школа, 1980. Зенин И.А. Гражданское и торговое право капиталистических стран.- М.: Изд-во московского университета, 1992.

скачать реферат Договор строительного подряда

Сопоставляя эти обстоятельства с предложенной периодизацией истории гражданского законодательства, можно сделать вывод о том, что отношения по выполнению строительных работ в России стали регулироваться правом лишь в начале XIX века, то есть значительно позже, по характеру правового регулирования иначе, чем другие виды гражданско-правовых отношений (например, купля-продажа, мена, наследование и др.). Такой подход позволяет конкретизировать вопрос о причинах «застоя» в правовом регулировании подрядных отношений в области строительства: почему в России длительное время не использовался опыт римского права для целей урегулирования подрядных отношений, в том числе в области строительства, хотя интенсивно разрабатывалось законодательство в целом, и, в частности, о купечестве, мануфактуре, предпринимательстве? Представляется, что такие причины, скорее всего, связаны с отсутствием в российском обществе экономической потребности в законодательном закреплении отношений, связанных с выполнением работ в виде общих правил гражданско-правового характера.

скачать реферат Наследование (hereditas) в Древнем Риме - общая характеристика

Московский институт праваКафедра гражданско-правовых дисциплинКУРСОВАЯ РАБОТА ПО РИМСКОМУ ПРАВУ НА ТЕМУ № 8: «НАСЛЕДСТВО (HEREDI AS) В РИМСКОМ ПРАВЕ - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА»План: Введение 1.История развития римского наследственного права 2. Понятие наследования 2. Наследование по завещанию. Содержание завещания. Обязательная доля 3. Наследование по закону 4. Необходимое наследование 5. Наследование по праву представления. Наследственная трансмиссия 6. Открытие наследства. Принятие наследства. Последствия принятия 7. Иски о наследстве. Выморочное наследство 8. Легаты и фидеикомиссы Заключение Список использованной литературы Введение Римское наследственное право прошло долгий и сложный путь развития. Этот путь был неразрывно связан с ходом развития римской собственности и семьи. По мере того, как индивидуальная частная собственность освобождалась от пережитков собственности семейной, в наследственном праве выражался все последовательнее принцип свободы завещательных распоряжений. По мере того, как когна­тическое родство вытесняло родство агнатическое (п. 133), первое ста­новилось и основой наследования по закону. Вместе с тем римское право нашло способы сочетания свободы завещаний с интересами на­следников по закону: за некоторыми из последних были признаны оп­ределенные права в имуществе наследодателя, которых нельзя было ни отменить, ни уменьшить завещанием.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.